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商标和补救措施,商标和驰名商标的区别是什么

  
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商标和补救措施,商标和驰名商标的区别是什么

商标和补救措施

MichaelA.Einhorn是知识产权,媒体,娱乐和技术领域的经济顾问和专家见证。他拥有达特茅斯学院的文学士学位和耶鲁大学的经济学博士学位,并且曾是罗格斯大学的经济学教授。他是与知识产权和经济学相关的七十篇文章的作者,以及《媒体,技术和版权:法律与经济学的融合》一书的作者。。Einhorn博士从事的商标,商业秘密和虚假广告事务涉及三星电子,DishNetwork,麦当娜/资料女孩,JakksPacific,Kische美国,奥普拉·温弗瑞/HarpoProductions,雅芳化妆品,纽约观察员,Kardashians/BOLDFACE许可),天气频道,孩之宝,J。WalterThompson/BancoPopular,起亚汽车,可口可乐和通用汽车保险公司。从活跃于知识产权评估的经济专家的角度出发,此博客回顾了美国商标法补救措施中的一些问题,尤其是应引起损害专家注意的诉讼问题。该博客是在线论文的缩略版,其中包含更完整的分析和引用,并且是该网站上一系列相关博客的第1个。《兰纳姆法》为侵犯商标权确立了两种补救措施:禁令和金钱救济,可是无法保证胜诉的原告会与后者中的任何1个走开。根据15USC1117,主要商标所有人能够因侵权(1)他/她的实际损失,(2)被告的利润以及(3)诉讼费用而获得赔偿。法院还具有酌处权,能够出于补偿(但不是惩罚性的原因)的目的将损害赔偿金提高到三倍,并且,假如认为所有者的追偿不足或过多,则能够将权益裁决的利润增加或减少任何数量。更正广告和法定赔偿金(用于假冒产品)也是容许的,但频率较低。假如两个级别之间没有相互抵消,原告能够同时获得损害赔偿和利润。MaltinaCorp.诉CawyBottlingCo.,Inc.,613F.2d582,585(5thCir。1980)。规则1:商标补救措施可包含追回实际损害赔偿和除害被告利润等。实际的损害通常是通过销售损失或因使用商标而应支付的许可收入损失来估算的。实际损害的赔偿间隔时间始于侵权者通过正式通知意识到其不当行为或通过申请注册商标的存在证明其不当行为。追回实际损失被明确为法律上的补救办法,而非法所得是对权益的一种补救措施。专家应注意区别。关于前者,任何准专家都受到很大的限制。规则2:根据法律,实际损失的赔偿要求显示出实际的买方困惑,而不仅仅是一种可能性。布西&霍克斯音乐出版有限责任公司诉迪斯尼公司。可是,寻求实际损害赔偿可能涉及陪审团审判的不明确性或普遍要求规则3:假如能够证明法律问题,则能够根据任何一方的要求将专家对此事的意见提交陪审团。尽管能够提供专家证词,但实际损失可能难以证明。小心踩一下!关于销售损失,规则4:在其他因素使历史分析复杂化的情况下,通常无法使用的“以前/之后/之后”技术(例如人身伤害,错误终止)在历史阶段检查收入变动的作用较小。实际损失的更常见衡量标准是许可使用费收入损失,以特许权使用费或特许经营费衡量。该推定金额通常明确为被告销售量的百分比。其次,许可结果应基于自愿购买者和自愿出售者在公平交易中进行的假设谈判的预期结果。只要事实容许,假如确实存在涉及一方或双方的某些先前许可安排,则明确特许权使用费相对容易。可是,没有许可历史的原告必须从可比较的第三方交易中得出相关的基准费率,这是一项不小的琐事。在IP评估中,仅仅从相关交易中收集大量许可证资质,其次选择平均值或中点作为罢工点是不合适的。ResQNet诉Lansa,594F.3d860(联邦法院,2010年)。规则5:估值专家应选择与该案件最相近的那几份基准许可,并准备解释和解释市场环境中的任何差异。在受到限制或排斥的威胁下,专家绝不应该进行基准分析以获得无法根据法院指南辩护的结果。商标所有人可能会发现,侵害侵权者利润是唯一可行的补救措施。公平地证明这是防止不正当收益和/或阻止未来侵权的一种手段。可是,在法律上,非法侵占有时能够作为对原告实际损害的近似估计(当当事方是直接竞争者并且原告能够证明已经进行了相同的销售时)。PoloFashions,Inc.诉Craftex,Inc.,816F.2d145,149(1987年第4卷);另请参阅英特尔公司诉TerabyteIntl'。6F.3d的614(9个巡回1993)。假如利润是实际损害赔偿的替代品,则对利润的索赔将引起法律问题和陪审团的审判权。《兰纳姆法》没有规定在选择强制执行销毁时应考虑的任何明确标准。如所指报告中所概述的那样,每个巡回法院都能够建立自己的标准来明确非法所得的适用性。公平的因素可能包含故意,欺诈行为,脱手,商标实力等。规则6:只要明显存在某些过分的行为,就无需公平地证明实际损失或实际混乱以收回利润损失。当利润失窃问题发生时,原告和被告双方都承担举证责任。原告承担证明被告与侵权相关的收入的第一重担。原告只能要求标有侵权商标的物品的总收入,而不是被告的整个产品系列的总收入。一旦原告证明收入,被告必须证明抵消费用。根据差异成本法,容许的扣除额包含与侵权产品的生产和分配直接相关的已售商品成本。与更广泛的产品线管理相关的共同成本有不同的解释。除了可扣减费用外,被告还必须证明分配与侵权商标混合的非侵权要素的价值的手段,或以其他方式支持销售。规则7:对于原告和辩护方,收入,成本和混合项目分配的负担分别不同。总而言之,实际损失和利润失窃的恢复在法律和公平上取决于两个不同的谓词–实际的混乱和过分的行为。专家报告必须注意两者之间的法律区别以及限制。专家还必须妥善处理收入和成本,同时要充分注意原告和辩方的各自负担。

商标和驰名商标的区别是什么

商标和驰名商标的区别是什么

商标是1个公司的重要标志,公司在成立时都必须申请属于自己的商标,保证自身的独特性。而商标有 商标和驰名商标之分,许多人不清楚这两者有什么区别,在申请注册时该选择哪种商标更好,造成了许多问题。今日就由 的律师为大家解答一下 商标和驰名商标的区别是什么。一、含义区别1、所谓 商标是指具有较高市场声誉和商业价值,为相关公众所熟知,并依法被认定的申请注册商标。自 商标被认定之日起,别人将与该 商标相同或相近似的文字作为企业名称一部分使用,且可能引起公众误认的,工商行政管理机关不予核准登记该企业名称;已经登记的, 注册商标人能够自知道或应当知道之日起两年内,请求工商机关予以撤销该企业名称。产品质量要达到双优,公司质量、环境、安全管理达到国际标准,通过国家权威机构认证认可。2、“驰名商标”(Well-known

TrademarK)又称为周知商标,最早出现在1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)。我国于1984年加入该公约,成为其第95个成员国。和其他加入《巴黎公约》的成员国一样,依据该公约的规定对驰名商标给予特殊的法律保护,已经成为我国商标法制工作中的1个重要组成部分。《更高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第2条规定:“依据商标法第十三条第一款的规定,复制、摹仿、翻译别人未在中国申请注册的驰名商标或其主要部分,在相同或者类似商品上作为商标使用,容易导致混淆的,应当承担停止侵害的民事法律责任。”二、关于驰名商标和 商标1、驰名商标以国别区分,有 而没有省市地方驰名商标;理论上其他国家的驰名商标在国内相同行业也受保护, 在国内理论上能够跨行业受保护,但也是不告不理。2、 商标以省市区分,有省 商标和市 商标两种。三、认定机关不同1、驰名商标的认定主要是国家工商总局商标局和人民法院两种途径;2、省、市 商标认定由省、市工商局认定;3、中国 是国家质量监督局认定,省 由省质量监督局认定。四、作用功能不同1、商标是区分商品或服务来源的,省、市 商标在相应地域新成立企业名称预登记上有排他性;2、中国 侧重其质量过硬,一般附带宣传其商标,但不具有企业名称登记的排他性。3、省 是本省评定的一项荣誉,外省不一定认可;4、省、市 商标首先是商标,因此该商标在全国相同行业范围毫无疑问受保护。综上所述, 商标和驰名商标的区别主要在于认定条件和作用不同。要注意二者在含义方面的不同,同时二者的认定条件也不太一样,一般而言 商标更注重公司质量环境方面,驰名商标则更注重公司知名度。小编提醒,在申请注册商标时,要先明确自身属于 还是驰名商标,不明白时可咨询相关律师,由他们指导建议。更多信息能够咨询我们 的律师。延伸阅读:注册商标的基本原则有什么?侵犯商标权诉讼时效是多久商标法实施细则全文

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