申请人怎样填写作品著作权登记申请表
申请人怎样填写作品著作权登记申请表?当1个作品被创作人创作出来的情况下,创作人就已经拥有了该作品的著作权,但假如创作人假如想要保护自己的作品,就必须创作人申请作品著作权登记,申请在申请作品著作权登记前必须填写作品著作权登记申请表,那么,申请人怎样填写作品著作权登记申请表?
申请人怎样选择实用新型或发明
当我们完成技术创新必须申请专利时,是选择申请实用新型好?还是选择申请发明专利更有利?不少盆有对这个问题感到困惑。特撰本文统一作答。
一、我们首先必须考虑的是法律的硬性规定:发明和实用新型的保护对象的区别。
实用新型专利的保护对象仅限于产品的形状、构造或者其结合。
产品的形状是指产品所具有的、能够从外部观察到的明确的空间形状。无明确形状的产品,例如气态、液态、粉末状、颗粒状的物质或资料,其形状不能作为实用新型产品的保护对象。
产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。产品的构造能够是机械构造,也能够是线路构造。
假如我们想要保护的技术方案,还包含产品的配方、方法,包含工业控制方法、工艺操作流程、计算机或自动化的控制方法,电子数据的处理方法等等,则不属于实用新型的保护对象。此时我们只能选择申请发明专利而不能选择申请实用新型专利。
发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。从法律规定能够看出,发明专利的保护对象包含产品和方法以及改进。发明专利的对象更宽泛。
必须强调的是,这是一条硬性的规定,申请人必须予以慎重考虑。假如将原本不属于实用新型的保护对象的技术方案,采用实用新型专利加以保护,尽管在申请专利阶段可能会获得专利权证书(实用新型在申请阶段仅作形式审查,存在不当授权的可能性),可是在必须利用该实用新型专利维权或许可谈判时,必然会面临障碍(被控侵权人能够启动专利无效宣告程序,利用这个漏洞反驳该专利),且无法补救。会导致功亏一篑的严重后果。
二、除了考虑上述法律的硬性规定因素以外,实用新型和发明还存在其他诸多区别。这些区别是申请人策略层面必须考虑和选择的问题。
专利类型
<tbody> <tr> <td width=" height="45">保护期限
费用
审查程序
获得授权
等待时间
侵犯专利的后果
发明
20年
高
实质审查
2-3年左右
禁止别人制造、使用、销售、许诺销售、进口。如侵权应赔偿。
实用新型
10年
低
形式审查
1年左右
禁止别人制造、使用、销售、许诺销售、进口。如侵权应赔偿。同等条件下赔偿额略低。
小提示:
(1)考虑该技术在业界迭代的速度,对于技术快速更新迭代的,则应尽可能考虑采用实用新型进行保护,例如电子产品、自动化相关技术。反之,能够采用发明专利保护。
(2)假如对申请专利的费用比较敏感,能够选择实用新型专利。
(3)对于前沿的重要技术突破,该领域技术迭代较慢的,能够选择申请发明专利。
(4)对于重要的技术突破,能够选择同时发明和实用新型。
三、对两种错误但流传甚广的观念的辨析,树立正确的观念才能做出正确的选择。
观念1:实用新型没什么价值,申请实用新型没什么用。
这个观念是非常错误的。
格力空调诉奥克斯专利侵权案,法院判决赔偿4000万元,涉案专利是格力空调申请的一件实用新型专利。
在顾泰来与永安行共享单车专利侵权案中,顾泰来获得授权的是一件发明专利,他在2010年就提出了共享单车的技术方案。但这件颇具前瞻性的发明专利并没有为顾泰来带来丰厚的回报(原因在于专利申请文件存在一定的缺陷,保护范围规划不合理)。
上述两个案例充分说明,发明专利并非天赋异禀,在专利维权时也会面临挑战;实用新型也并非先天不足,同样也能够很好的保护技术创新,并为申请人带来丰厚的回报。
这个现象的本质在于,专利权是一种私权利,有点类似于盖房子。你是把房子建在海边,面朝大海,春暖花开,还是建在荒山野岭戈壁沙漠,是临时搭建采用草木结构还是永久工事打地桩浇筑钢筋混凝土?选择权全在于专利申请人自己。
人们之因此对实用新型的价值持负面态度或不够重视,是由于没有深入了解专利的本质,并且受到大环境中的误导性信息的影响。这些因素包含实用新型在授权阶段仅经过形式审查,容易获得授权,许多人为了获得政策资助申请许多没有创新性的实用新型专利,并且这些专利是以获得专利证书为目的,存在大量的粗制滥造等等,这些因素导致了人们对于实用新型的一些偏见,也实属正常。
可是大家也应当注意到,实用新型在维权阶段会面临严格的实质审查,会面临竞争对手、被控侵权方的全方位挑战(是否符合专利法的诸多规定),因此在申请实用新型时万不可疏忽大意。尽管国家对实用新型不进行实质审查,但申请人自己应当对要申请专利进行谨慎、充分的评估(实质审查)。
就专利对于技术创新的保护功能(垄断权)而言,实用新型与发明是无差别的。实用新型权利人有权禁止别人制造、使用、销售、许诺销售、进口。这些权利与发明是无差别的。这也是为何说实用新型与发明专利具有同等重要的价值。
观念2:我们的技术方案很先进,我们要申请发明专利,我们这个技术方案改进不是太大,申请实用新型吧!
这也是许多人的观念。严格而言,观念2也是错误的。
观念2错误的地方在于,将技术方案本身所具有的创新性的高低作为选择发明和实用新型专利的硬性标准。这样选择的结果可能会背离申请人的目标。
申请专利的目标是为了让技术方案得到专利保护(获得合法垄断权),能够获合理的保护范围(在侵权诉讼中是被控侵权物落入该保护范围),能够获得专利授权,能够抵御专利无效程序的挑战和检验。这是我们的大前提。
专利法对于实用新型的创造性标准要求较低,对于发明专利的创新性标准要求较高。这是客观的,也是法律的规定。
想要申请专利的技术方案(即本技术方案)的创造性的高度,也是1个客观上的事实,不会由于你申请了发明或是实用新型而发生改变。
为了说明上述问题,我们用如下示意图来进行说明:
看明白上述图示,就知道观念2错在何处,也就明白了实用新型后发明专利之间怎样抉择。
假设专利法对于发明专利的创造性高度标准是5,对于实用新型专利的创造性高度标准是3。这个假设是客观的,由于专利法中确实对于发明专利的创造性要求较高(数值仅是为了说明的方便,实际上创造性的判断具有一定的主观性)
当本技术方案1的创造性高度值是5的情况下,选择申请发明专利,刚好过关。选择申请实用新型专利(超过了标准值3),也是能够的。
当本技术方案2的创造性高度值是4时,选择申请发明专利,则可能被驳回或被无效,而假如选择申请实用新型专利,将会得到有效的授权。
从上面的举例能够看出,专利法中关于创造性的标准,在申请了专利之后,就站在了专利权人的对立面,会变成竞争对手或被控侵权者的武器,他们会拿这个创造性标准来检验本技术方案的创造性,看本技术方案的创造性高度是否达标,以决定你申请的专利是否能够站得住脚。
必须注意的是,创造性判断的主观性。实际上很难精确分出高低的。当本技术方案的创造性很高时(例如一些具有前瞻性的、颠覆性的创新、重大的创新)选择申请实用新型和发明都是能够的。
可是当本技术方案在专利法规定的创造性标准上下浮动时(大多数专利此种情形),主观性的因素就会变成1个很大的变量,影响最终的结果。例如上述图表中的本技术方案2的创新性的高度值是5时,看似符合了专利法的标准,可是由于创造性判断的主观性,这就会留下很大的可争议的空间,选择申请发明专利反而可能会使申请人处于不利的位置。而这种情况下,假如申请实用新型,对于申请人反而是一种非常有利的选择。
上述分析说明,除了考虑发明和实用新型保护对象的差异之外,其他的因素应当基于申请人的策略选择,换句话说,就是能够根据具体情况自由选择的,不能将本技术方案创造性的高低作为选择实用新型或发明专利的根据。你想申请发明或实用新型,悉听尊便,只要能够对创新成果做出完善的保护即可。
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