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专利,商标和版权,专利,商标和版权:基础知识

  
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专利,商标和版权,专利,商标和版权:基础知识

专利,商标和版权

我应该怎样保护自己的发明/想法/创作?根据您的想法,最好的保护是专利,商标,版权或其他保护方法,例如商业秘密/保密协议。本节介绍了保护知识产权的主要方法,包含思想,概念,发明,经商方式,商标名称等。对于大多数知识产权,有1个主要保护,可是计算机软件和相关概念可能受版权法和专利法的保护。各种保护之间还有其他重叠的示例,可是出于我们的目的,通常假设您的想法将落入专利,商标,版权或“以上皆非”框中。假如您有改进的窗口小部件或做某事的更好方法,则可能应该考虑寻求专利。专利是联邦政府授予的一项权利,禁止别人未经您的许可而制造,使用或出售您的发明。您拥有专利发明的垄断权。专利有两种常见的类型:(1)设计专利,仅涵盖外观而不是物品的功能;(2)实用新型专利,涵盖了本发明的功能。大多数发明人应寻求实用新型专利。临时专利(实际上根本不是专利)容许发明人将其想法作为“正在申请专利”的方式销售长达1年。可是,必须在临时专利之后加上常规的实用新型专利申请,以确保对该创意有任何保护,假如您的产品或服务有1个聪明或独特的名称,则应考虑为其寻求商标。域名能够是商标。商标权通过使用而不仅仅是通过提交来保证。也就是说,您必须将商标与您的商品或服务结合使用才能获得商标中的受保护权利。仅申请注册域名不足以保护它作为商标。您实际上必须使用域名进行业务。假如您绘画,绘画,写作,创作音乐或从事其他创作活动,则劳动成果主要受版权保护。版权保护“原创作品”。17USC§102。作品包含但不限于文学作品;音乐作品;戏剧作品(戏剧等);绘画,图形和雕塑作品;电影和其他视听作品;录音;和建筑作品。此外,计算机软件受版权保护,并且此版权保护在某种程度上与软件可用的专利保护重叠。专利权专利制度是根据美国宪法建立的,该宪法规定国会有权“通过限制作者和发明人各自的著作和发现的专有权,来促进科学和实用艺术的进步。””《美国宪法》第1条第8款第七条。什么叫专利?专利是联邦政府授予的潜在有价值的垄断。专利权是在规定的年限(目前为20年)内,禁止别人制造,使用或出售专利的主题,或者为制造,使用或出售专利的主体做出贡献。(1)35USC§154。可是,政府不会为您强制执行您的权利。假如有人侵犯了您的专利权,则您必须提起诉讼以执行您的权利。假如您没有起诉侵权者的意愿,那么您的专利将不值钱。专利类型在能够明智地为您的发明考虑专利保护以前,您必须了解可用的专利类型。大多数发明人应寻求一项实用新型专利,以保护发明的有用方面。外观设计专利仅保护商品的装饰外观。严格而言,临时专利根本不是专利。而是,临时专利授予所有者以“正在申请专利”的方式出售其发明1年的权利。植物专利仅适用于特定类型的无性繁殖植物,很少有发明者必须它们。假如您有律师或公司为您准备专利,请确保阐明他们将要寻求的专利类型。不论个人或公司声称与该外观设计专利有何关系,您都不应支付超过2,000美元的期限来申请外观设计专利。如下所述,外观设计专利不是一项具有某些有用特征作为其主要新颖性的发明的正确保护。效用实用新型专利是大多数发明者的专利-它是知识产权保护的重要力量。实用新型专利包含描述本发明的领域,现有技术的状态以及本发明的目的和特征的书面说明书。为了理解所要申请专利的主题,在必要时还包含附图,并且仅在极少数情况下才不必须附图。实用新型专利包含“权利要求”,这是专利的核心。权利要求特别指出并清楚地要求保护发明人认为是其发明的主题。35USC§112.专利仅与其权利要求一样好。该专利能够有出色的书面描述和精美的图画,可是,假如权利要求不好,则该专利的其余部分将毫无价值。设计外观设计专利保护了一件装饰品的装饰设计。它仅保护本发明的外观,而不保护其结构或功利性特征。除非您的发明几乎完全是装饰性的,否则外观设计专利不适合您。外观设计专利对大多数发明的价值是有限的。设计专利和版权之间存在一些重叠。装饰性物品可能同时受版权和外观设计专利的保护。保护的性质有所不同,费用也有所不同-您应该能够以不到350美元的价格为您提交版权,假如您自己做,则提交费用仅为30美元;一项“小实体”(包含大多数独立发明者)的一项外观设计专利费用为155美元,假如您拥有为您专业完成的外观设计专利,则可能要支出数千美元。厂除块茎繁殖的植物或未培养状态的植物以外,无性繁殖植物的任何独特和新品种(包含栽培的突变体,杂种和新发现的幼苗)均获得了植物专利。可能有专门从事植物专利的专利律师,但我一无所知。临时专利区中最新的孩子是“临时专利”。严格而言,这根本不是专利。它是文档披露程序的美化版本。它明确了申请日期,并赋予发明人以“正在申请专利”的方式在1年内推销发明的权利。那么就是所有临时专利所做的。它不保护本发明。为此,您将必须寻求实用新型专利。我对临时申请的最大担心是,它们不包含实用新型专利中最重要的部分:权利要求。权利要求定义了专利涵盖的内容,临时专利申请不包含权利要求。我认为,这种明显的遗漏使他们非常怀疑。我不建议任何认真对待其发明的人寻求临时专利。我应该寻求专利吗?专利保护通常是一项发明商业成功的先决条件。专利不能保证成功,可是缺乏对您的想法的专利保护实际上能够保证失败。假如您的发明未获得专利或至少“正在申请专利”,那么制造商,分销商和财务人员不太可能认真对待您的发明。假如他们确实对您的发明感兴趣,那么您的发明就很容易被盗,并且假如您的发明没有获得专利,那么对于这种盗窃您将拥有更少的补救措施。本节介绍了在决定是否为自己的想法寻求专利保护时应考虑的几件事。大多数著名的专利律师都会通过电话或亲自给您免费咨询,以协助您明确是否寻求专利保护。可是请记住,律师的意见就是:意见。假如您在第一次咨询后仍然有疑问,请咨询另一位律师以换取其他观点。在继续以前,请确保您对所提供的建议感到满意。是的,您应该寻求专利,由于...使您能够保护自己的想法寻求专利表明您对理念的承诺当您与制造商联络时,假如您没有支出时间和金钱来获得专利,他们为何要认真对待您?专利具有两件事情:(1)您对自己的想法足够相信,能够花时间和金钱来开发它;(2)至少具有获得专利所需的新颖性和非显而易见性。专利就像通过仪式来认真考虑您的想法。不,假如...则您不应寻求专利假如您有以下限制之一,请不要寻求专利。专利对您的发明可能没有多方面的原因:您没有钱去申请专利;您没有钱去申请专利。你的想法是不合时宜的;您的想法不受专利保护。在花时间和金钱寻求专利以前,请确保它适合您。你不能负担输钱假如您聘请有信誉的专利律师,则要支出至少5,000美元,包含申请费,起草费和获得美国专利的律师费。成本很可能接近10,000美元甚至更高。我按照固定费用表或按小时计费,我的费用已发布在此网站上供您参考。考虑将专利申请作为高风险投资所支出的金钱和时间。即使有了最好的主意,您也不会有很大的机会从专利中赚取比您预先投资律师费更多的钱,更无需说您自己的时间投入了。不要花钱买不起无法承受的专利。假如您承受不起损失的钱,请将其投资于债券等安全的东西。您等待专利的时间太长假如您从各个触发日期等待了1年以上,则您可能永远失去获得发明专利的权利。最值得注意的是,假如您的发明在您申请专利以前已经在美国销售或公开使用了1年以上,那么您将永远被禁止为该发明申请专利,尽管您能够为它的改进申请专利。35USC§102(a)。通过尝试出售您的发明,您可能会激活1年的时效法规。一旦您的发明“开始销售”,1年的时钟就开始了。关于您的发明是否“在售”有许多复杂性,因此假如有任何疑问,最好咨询许可的专利律师。您的想法无法营销除非您只是出于娱乐目的而寻求专利,否则必须考虑您的想法是否可销售。大多数发明者从不回扣获得专利的最初投资,因此在进行下1步以前,您应仔细考虑您的想法的适销性。大多数著名的律师都避免就适销性问题提供过多建议。最疯狂的发明有时能够赚钱。可是,在进行专利检索之后,很可能发现您的发明存在适销性问题。例如,假如您的专利搜索显示了与您的发明非常相似的许多专利,但您在任何商店中都找不到这样的设备,则一定有某些原因导致这些专利尚未商业化-生产成本更高超过消费者愿意支付的价格;产品必须人们改变长期的习惯或做事方式等。因此,除明显情况外,建议您在认真评估可销售性以前进行专利搜索。同样,您值得信赖的朋友可能是与可交易性有关的宝贵资源。他们怎样看待您的发明?他们愿意为您的发明付钱吗?他们提出什么问题?告诉他们要诚实残酷,由于他们常常会告诉你一些讨人喜欢的事情,以避免伤害你的感情。告诉他们,您的感情不会被他们的真实想法所伤害,可是假如您将金钱和时间花在1个坏主意上,您的皮夹将受到伤害。我认为大多数旨在评估您的想法的适销性的简单公式都是多余的。同样,大多数声称提供可销售性分析的公司实际上只是骗局艺术家,他们试图诱使您为他们付出很少的工作而花大量的钱,并且撰写一份乐观的书面报告,即使对于最荒谬的发明也很有利。非常必须提供可交易性分析的公司!有更好的方法来保护一些想法与专利相比,版权,商标或商业秘密能够更好地保护某些创意,发明或作品。特别是,尽管软件可能受到专利保护,但在某些情况下可能会受到更好的版权保护。带有雕刻底座的灯可能会受到外观设计专利权的保护,可是类似的保护可能会以较少的版权费用获得。作为另1个例子,在化合物能够通过一种方法制造的情况下,并且没有办法通过对该化合物的检查来明确是通过哪种方法制造的,最好将这种方法简单地保持为“商业秘密”。作为可口可乐的配方,配方或配方也经常受到商业秘密的保护。已经有几十年了。明确适用于您的想法的最佳保护类型的最佳方法是咨询知识产权专业的律师。想法不是可食用的主题大多数发明都属于“专利主题”的广义范畴。您的想法不太可能至少在理论上不受专利保护。发明或发现任何新的和有用的过程,机器,制造或物质组成,或其任何新的和有用的改进的人,均可为其申请专利。在解释上述语言时,最高法院裁定,几乎“任何在人的阳光下制造的东西”都能够申请专利。Diamond诉Chakrabarty案,447US303,308(1980)。可是,仍有一些东西无法申请专利。您不能申请抽象的数学原理,算法或自然法则。专利局以前使用此原理来严格限制与计算机相关的发明的可专利性。可是,最近的决定导致专利局发布了有关计算机相关发明的书面指南。准则尽管冗长,可是能够说,假如您仔细地提出主张,大多数与计算机相关的发明现在都能够申请专利。除非出于某些已知原因有用,否则您无法申请专利。例如,在未声明该化合物用途的情况下,您无法申请新的“物质组成”,即化学化合物(例如药物)的专利。该用途能够是使用该化合物治疗癌症的方法,可是必须有一些基础或理由相信该化合物对于所述用途实际上是有效的。再举1个例子,您不能为“集合”申请专利。(2)聚合是并入同一设备的两个或多个元素,它们彼此之间不协作;例如带电话的洗衣机。洗衣机和电话集成在单个设备中,可是两者之间没有合作,并且它们不使用大量的通用组件。还有其他原因可能导致您的想法不属于可授予专利的主题范围。可是,优秀的专利律师应该能够与您一起明确使您的想法适合一种或多种可申请专利的类别的方法。假如您能够明确自然法的实际应用,那么即使是自然法也能够申请专利。我从哪说起呢?第1步是清楚地阐明本发明的本质。您应该尽快且尽可能完整地以书面形式进行。接下来,您应该了解您的想法与现有产品,技术和专利的比较。“专利搜索”是将您的想法与相关想法进行比较的最常用方法。准备您的想法的书面总结第1步是准备发明的书面说明。描述中应包含您能够准备的图纸,但这些图纸不必具有专业品质。即使是粗略的手绘草图总比没有好。您应该仔细记录发明的发展。您能够从该站点下载并打印出简化表格以记录您的发明。或者,您能够下载并打印出要在记录发明中要解决的问题的列表,该列表是您在公开中应该解决的问题的免费列表。理想情况下,您将参考这两种资源以获取想法。下面列出了与公开您的发明有关的两个常见问题:请随身携带笔记本,详细说明您的发明开发;请尽可能详细地准备一份披露,让您信任并相信能够理解该披露的几个人对此进行审查,并请他们签名以表明他们已阅读并理解了披露;更新您的披露,并在改进时让您的见证人对其进行重新审核和签名;不要对您的公开进行公证并将其邮寄为自己,由于假如您对何时发明以及将其简化为实践进行诉讼,这种愚蠢的练习将无济于事。专利搜寻您能够自己进行专利检索。您也能够尝试自己修理汽车的发动机。我也不建议您这么做。有的人具备进行自己的高质量专利检索所需的工具,专业知识和耐心。可是,大多数人在准备专利申请以前仍必须进行专业搜索。最全面的搜索类型是在美国专利商标局或美国众多专利图书馆之一中进行的手动搜索。提供指向俄克拉荷马州立大学专利文献库的链接,供您参考。假如您选择在存放库中进行自己的搜索,则必须支出至少3个小时甚至一天的时间来进行彻底的搜索。手动搜索不仅包含关键字搜索,还包含基于美国专利和商标局将所有专利发明置于其中的类别和子类别的搜索。手动搜索还包含对1700年代至今的专利的审查。也能够执行在线或使用电子数据库的电子搜索。您能够使用美国专利商标局,IBM或其他公司提供的搜索引擎之一在线执行自己的专利搜索。可是,该系统上最古老的专利是1971年以来的。1971年以前的数百万项专利中的任何一项都根本无法在线获得,至少不是免费的。获得专利的步骤是什么?从有创意到获得专利的道路上满是陷阱。专利审查员尽管不一定是天生的,但其职责是确保专利申请符合所有可专利性的法定和行政测试。许多截止日期是绝对的,不能延长。有些技术问题对初学者而言似乎很愚蠢,可是假如忽略这些技术问题,则会使您无法获得专利。因此,大多数发明人应让其专利申请由许可的专利律师准备和起诉。准备申请准备专利申请是可想象的最困难的书面任务之一。作者必须了解并遵守美国专利商标局的法律和行政要求。作者还必须不仅能够理解当前的发明,并且还能够理解专利检索中明确的现有技术。作者必须编写该应用程序以强调现有技术的缺点,并显示本发明怎样克服这些缺点。本发明必须是“授权的”-也就是说,它必须足够详细,以使与本发明相关的本领域技术人员能够在审查专利申请中的公开内容后实施本发明。完整的应用程序必须以下元素:一份书面说明,其中包含对本发明的简要书面说明,足以使1个“本领域技术人员”(即熟悉本领域的技术人员)能够制造和使用本发明,并且还阐明了本发明的“最佳模式”。实施本发明;至少一项特别指出并明确要求保护本申请人认为是其发明的主题的权利要求;理解本发明所需的至少一张附图;和申请人认为自己是本发明的原始和第一发明人的誓言。书面说明专利中的书面描述通常包含以下部分:标题,对任何相关申请的交叉引用,包含发明领域和相关技术的发明背景,发明的简要概述,附图的简要描述(1个或多个),本发明的详细描述和权利要求。专利审查程序手册§601。假如您的申请书中的书面说明不够充分,那么无论您的想法是否是切成薄片以来的最佳选择,都会拒绝该申请书。像所有人类一样,专利审查员也是习惯的创造者。假如您没有按照专利从业人员常用的标准来撰写专利,则可能会惹恼您的专利审查员,这通常不是1个好主意。单击此链接能够看到典型的书面说明。索赔索赔是专利的核心。每个声明都是1个单句,以短语“我/我们声明”开头,以句点结尾。权利要求中的元素通常用分号分隔。链接到书面说明中说明了典型的权利要求,能够通过单击链接来查看它。图纸除了极少数情况以外,在所有情况下,完整的应用程序都必须包含图纸。图纸必须遵守美国专利商标局制定的严格指南。适用于专利图纸的指南是唯一的。它们与适用于大多数商业艺术品(例如蓝图,工程图等)的指南不同。不遵守适用准则可能会导致您的申请被拒绝。因此,强烈建议由具有专利图纸要求经验的制图员准备您的图纸。我的制图员彼得·邵(PeterShao)具有多年的经验,他甚至能够将最原始的手绘草图转换为能够通过专利局要求的图纸。服务费美国专利商标局提交专利申请的费用不时转变。直到1999年12月29日,申请实用新型专利的费用为380美元,但在那之后,费用已降至345美元。(3)美国专利商标局的网站上提供了适用于专利的费用的完整清单。注意:假如您成功获得专利,则必须支付发行费(现在为605美元)。除此之外,维护费用将从您的专利发布之日起3=年开始。处理申请准备并提交申请后,美国专利商标局的专利审查员将对其进行审核,以确保其符合适用的要求。审查员将从您作为申请的一部分公开的专利开始进行另一项专利检索。一旦他执行了搜索并查看了您的申请,审查员将准备一份书面“办公室行动”,以总结他的发现。办事处行动对于绝大多数专利申请,第1个专利局行动都包含对权利要求的拒绝。即,审查员认为本发明不是专利性的。假如审查员发现您的首次搜索没有揭示专利并提出令人信服的论点,即您的申请不可授予专利,请不要惊慌-这是正常的。单击上面的链接,能够查看真实的办公室动作。您(最好是您的律师)有3个月的时间(假如您支付延期费用,则为6个月)来响应办公室诉讼。您的回答将大部分说明审查员为何是错误的,以及实际上您为何有权获得专利。单击上面的链接,能够查看对办公室动作的真实响应。注意:基于上述对办公室行动的回应,专利被容许。上诉假如您不能说服审查员您有权获得专利,则能够对驳回您的申请提出上诉。上诉将产生额外费用,您必须准备一份书面摘要以支持上诉。上诉由专利上诉委员会审理,该委员会由管理人员和专利审查员组成。对专利上诉委员会的决定不满意的申请人能够从那里向联邦法院上诉以寻求救济。我应该聘请律师吗?-是的!我的建议是毫无疑问的。提供了在美国专利和商标局申请注册执业的专利律师名单。像许多专利律师一样,我按固定费用表或按小时收费。许多专利律师未在其公开价格中包含申请费(目前至少为345美元)和起草费(通常至少为200美元);我的价格包含这些费用。我不相信有许多发明人能够准备和起诉专利申请以获得最能保护其想法的专利。首先,您将支出大量时间来准备应用程序-40、60或更长时间。第1个办公室动作可能会使您想要拔头发。审查员可能会发现与您的应用程序相关的许多技术问题,更无需说实质性问题了。其次,您将不得不去法企业易书馆进行必要的研究,以整理您的回答。简而言之,请勿在家中尝试此操作。我怎样从我的想法中赚钱?对于那些想要轻松赚钱的人,请找寻其他地方。专利很少,假如能获得丰富的快速方案。可是,专利一直是并且仍然是美国梦的重要组成部分。现实情况是,成功营销您的想法的关键是努力工作和坚持不懈。本节概述了大多数专家推荐的将您的发明推向市场的方法。第1步是寻求专利保护。至少,在开始推销发明以前,您应该已经提交了临时专利申请。请参阅上述有关临时专利的保留意见。优选地,您将提交实用新型专利申请。识别潜在买家/制造商申请专利后,下1步就是弄清楚什么公司可能对购买或许可您的发明感兴趣。有一些著名的公司能够为您进行这项研究,可是也有大量的一种或另一种骗子艺术家希望支出数千美元,以简单的计算机搜索具有相同标准工业代码(SIC)的公司作为您的发明。大多数知名的专利律师通常会避免参与其顾客推销其发明的努力。因此,我建议您进行自己的研究,以明确发明的潜在买家/制造商。通常,最好有更多而不是更少的前景。可是,1个好的潜在顾客和针对您的发明的有针对性的运动可能比一百个潜在顾客更好,而a弹枪的方法最终却被一百多个公司所用。您能够通过多种方式明确潜在的买家/制造商。最好的方法之一是访问一家商店,该商店出售与您的发明相关的产品或提供相关服务。查看包装,以识别商品的制造商和/或分销商。互联网也是潜在顾客的绝佳来源,我建议您在Yahoo!的“公司”列表下查找。并通过选择适当的制造商类别来微调您的选择,直到您找到能够满足您需求的公司列表。最好的信息来源之一是您当地的图书馆。查找“托马斯登记册”,其中按地点,生产的商品类型和其他各种方式列出了制造商。您的图书馆可能拥有的另一参考是《美国商业目录》。营销=艰苦的工作营销将必须努力。在全面的市场营销活动中,您将写数十封(甚至数百封)信件。能够接受套用信函,但发送给您已经与之进行电话交谈的联络人的定制信函则更有可能带来成功。您将支出数小时进行研究,而电话则支出数小时。您可能必须花钱才能与潜在顾客面对面。准备书面资料在申请专利保护并明确潜在的购买者/制造商之后,下1步就是准备专业的营销文件。您应该有1个标准的介绍性信函,并在其中链接了1个示例。您还应该有一页的执行摘要,其中简要介绍了您的发明并简要说明了其适销性。最后,您必须拥有一本小册子,其中可能但不一定包含您的专利申请的副本。包含您的申请副本并非总是明智的,您应该咨询您的律师以明确它是否对您的特定情况有益。可是,出于两个原因,我通常建议提供一份申请副本:(1)它会提醒收件人您正在为自己的想法寻求专利保护;(2)它清楚地定义了您的发明的性质。为何要重新发明轮子?您为准备专利申请付出了非常可观的钱,为何不充分利用它呢?您将针对您的产品包的大多数人是熟悉专利的工程师或制造人员,因此他们会对专利申请的格式感到满意。确认联络人!!!在我看来,在发送书面资料以前明确联络人是至关重要的。那些生产消费品的人经常会收到发明者主动提出的想法。由于收到的想法许多,其中许多人可能会粗略浏览一下这些未经请求的想法,其次将其丢弃。假如您明确了1个联络人,并通过电话与该人员交谈,并且该人员希望获得您的资料,则您的想法将得到认真考虑的可能性将大大增加。在这种努力中,个人风格的重要性不可低估。邮件书面资料和定制封面信除执行摘要和手册外,还应包含根据联络人的利益定制的求职信。这封信发给特定的人,并解决他们的特殊问题,是您信息包中最重要的部分。花时间自定义您的求职信。谈判中接受发明者想法的公司通常会使用标准化协议。他们可能根本不愿意谈判。可是,除非您询问,否则您永远不会知道。在大多数情况下,假如公司真的对您的想法感兴趣,他们会进行谈判。实际上,我一直在质疑一家公司对您的想法有多感兴趣,假如他们不愿意(即使以很小的方式)修改其标准协议。发明人在谈判中犯下的最大错误之一就是立场僵化。他们可能希望根据自己对发明价值的估计,以任意的“底价”将其发明直接出售。不要犯这个错误。变通。保持打开状态。许可您的想法最常见的安排是许可证资质,其中公司为使用发明的权利支付少量的前期款项,其次为每件出售的商品支付一定的固定费用或百分比。这使公司能够限制其风险。假如发明是失败的,他们只花了很少的钱就获得了它的权利。销售您的想法投资者不应期望将他们的想法卖给一家公司一次大笔付款。公司通常不愿付给发明人任何一笔大笔的款项来直接购买发明。假如一家公司愿意以大量金钱购买您的想法,则表明他们坚信您的想法将会成功。在这种情况下,我建议顾客提供许可证资质,而不是直接出售该想法,由于假如它取得巨大成功,那么事后看来,公司支付的价格可能会低于合理的价格。机密性协议即使您拥有专利,也应该让对您的想法感兴趣的任何一方执行保密协议。保密协议能够使您获得在谈判和后续制造过程中对您的发明进行的无专利改进的付款权利。这些协议还提供其他好处,因此,一旦您找到感兴趣的潜在顾客,就应该执行保密协议。这也能够作为对潜在顾客兴趣强度的早期测试。假如他们不愿意签署保密协议,那么他们可能没有足够的兴趣来以后执行许可证资质。商标名称/商标通过使用获得商标名称/商标的权利。通常,商标的州或联邦申请注册不授予任何实质性权利。商标权是通过在商业中与商品或服务的销售结合使用而获得的。与版权一样,尽管许多原因导致大多数企业(至少在州一级)应申请注册其商标名称,但您无需在联邦或州一级申请注册商标。普通法只需将商品名称与商品和服务的销售结合使用,即可在其中获得权利。可是,您的权利(假如有的话)可能会在您使用以前已被采用和使用相同或令人困惑的商标的任何其别人中占第二位。假如没有商标搜索,您将无法知道还有谁在使用您的商标。鉴于企业在网站和域名上进行的大量投资,此问题在今日尤为重要。假如您在销售商品/服务时采用和使用域名,则可能会侵犯别人的权利。您不仅仅由于申请注册了域名就不安全。假如其别人首先使用了该名称,则他们可能会强迫您将域名移交给他们,甚至可能迫使您赔偿损失。请参阅下面有关域名的探讨。联邦申请注册联邦注册商标制度旨在最大程度地减少商标名称的混淆。您的商标在联邦申请注册簿上的上市会向其别人发出建设性通知,告知您您拥有商品名称的权利。通过在主申请注册簿上保留5年,您的商标可能变得“无可争议”,从而严重限制了任何人质疑您对商品名称的所有权和权利的权利。商标注册申请有两种基本类型:(1)“基于使用”的申请;(2)“使用意图”应用程序。假如您尚未在商品或服务的销售中使用该商标,则必须提交1个“意图使用”申请,这听起来像是-申请表明您尚未使用该商标,但您打算这样做。假如您正在使用商标,则将提交“基于使用”的申请。在提交申请以前,您应该使用您选择的名称搜索其他名称。能够使用美国专利商标局的商标搜索引擎免费进行在线搜索。可是,此搜索不会发现任何普通法或国家商标。这些搜索能够通过计算机数据库付费进行,或者能够通过与您开展业务所在州的州务卿联络并查看类似名称的公司列表来完成。您还应该在线搜索与所选商标相似的域名。您能够在“DOTcom目录”中执行此操作,也能够直接在Internet浏览器中键入域名。您能够提交自己的商标注册申请。这些表格能够在线获得,并且相对容易填写和归档。可是,当商标审查员对您的申请作出答复时声称您的“商品说明不明确”或您的商标与已经申请注册的商标“容易混淆地相似”时,您很可能会遇到问题。因此,我强烈建议您雇用一位专利律师来提交您的申请。仅在本地开展业务的“流行和流行”业务可能不必须联邦申请注册。可是,假如该妈妈和流行企业计划获取或已经拥有1个包含其商品名称的域名,则他们应强烈考虑进行联邦申请注册。对网站的访问实际上实际上并不受限于妈妈和流行音乐的地理交易范围内的人员访问。实际上,该网站实际上相当于在全国范围内开展业务。因此,假如另1个人获得了与妈妈和流行者的商标类似的令人困惑的注册商标,则妈妈和流行者可能会收到一封终止通知书,要求将域名移交给持有联邦申请注册的实体。州申请注册通常,州的商标名称是在州的国务卿中申请注册的。这些申请仅接受最少限度的检查-在大多数情况下,假如您的商标名称与任何申请注册名称不完全匹配,则国务卿将为您申请注册名称。俄克拉荷马州国务卿提供了指向适当表格的链接,以供参考。俄克拉荷马州的表格包含简单的申请注册说明。注意,可是,州申请注册并不代表着您有权使用商标名称;相反,它只是在您使用状态下对其别人的建设性通知。互联网:域名互联网可能比历史上任何其他事件产生了更多的商标诉讼。事实证明,整个县中仅有1个实体能够拥有给定的域名这一事实被证明是有问题的。美国周围可能有成千上万名名为Smith的医生,可是一家销售婴儿护理产品的公司的网站为“doctorsmith.com”。这些Smith博士都无法使用该域名作为其网站。doctorsmith.com示例提出了有关域名的有趣观点-商标局有专门针对域名的准则,旨在指定何时能够申请注册域名。有几点值得注意:域名的“.com”部分与注册商标目的无关。“当商标,服务商标,集体商标或证明商标全部或部分由域名组成时,URL的开头(http://www。)或TLD都没有任何表明其意义的来源。”USPTO商标审查指南第2-99号。该商标必须“单独标识申请人的服务”。USPTO拒绝申请注册律师的建议商标WWW.EILBERG.COM(Eilberg是律师的姓氏)。据认为,“所宣称的商标……仅标明申请人的网站出现的位置。它没有单独标识出申请人的法律服务。在Eilberg,49USPQ2d1955(TTAB1998)中。在互联网上宣传自己的产品或服务不是一种服务。仅仅为了宣传自己的产品或服务而创建网站的企业不能申请注册用于标识该活动的域名。在重新。ReicholdChemicals,Inc.,167USPQ376(TTAB1970);TMEP§1301.01(a)(ii)。适用于传统注册商标的相同规则也适用于注册域名-例如,描述性可能会阻止申请注册,而通用性,地理联络等可能会阻止申请注册。版权版权是美国法律(《美国法典》第17篇)为“原创作者作品”的作者提供的一种保护形式,包含文学,戏剧,音乐,艺术和某些其他知识产权作品。此保护适用于已出版和未出版的作品。1976年《版权法》第106条通常赋予版权拥有者做及授权别人进行以下行为的专有权利:复制或复制唱片的作品;根据作品准备衍生作品;通过出售或其他所有权转让,或通过出租,租赁或出借,向公众分发作品的副本或录音制品;在文学,音乐,戏剧和编舞,哑剧,电影和其他视听作品中公开表演;在文学,音乐,戏剧和编舞作品,哑剧以及绘画,图形或雕塑作品中,包含电影或其他视听作品的单个图??像,公开显示受版权保护的作品;和对于录音,通过数字音频传输公开进行。除此之外,某些视觉艺术作品的作者享有1976年版权法第106A条所述的“归属”和“完整性”的权利。有关更多信息,请参阅第40号通函(假如您具有AdobeAcrobat,则能够在线获取)。假如您有正确的表格,能够提交自己的版权申请,但需支付30美元的申请费,并且有许多不同的表格。假如您有AdobeAcrobat,则能够在线使用这些表格。其他保护在某些情况下,最佳选择可能是“以上皆非”。可口可乐的配方。几十年来一直是“商业秘密”。假如该公式受版权保护,它将能够公开获得,其别人能够轻松获得并复制它。可口可乐公司可能会提出侵犯版权的案件,但正如他们所说,这只猫将被带走。保持该公式为商业机密更加有意义。为了拥有商业秘密,您必须采取合理的措施来维护商业秘密的机密性。这些合理的措施包含让员工签署保密协议,并使用安全的方法进行与商业秘密有关的通信。1.1995年6月8日当天或之后提交的专利,自提交专利申请之日起最长为20年。为了使专利拥有完整的期限,必须从第3年开始支付维护费。1995年6月8日生效的专利或因1995年6月8日以前提交的申请而产生的专利,其有效期为自提交之日起二十年或自授予之日起十七年。2.参见专利审查程序手册2173.05(k)。从技术上讲,这不是与可授予专利的主题有关的示例,而是紧密相关的,并且能够理解为对可授予专利的主题的限制。3.对于“小型实体”(SBA定义的小型企业),同时引用了新旧费用。大多数独立发明者将是小型实体。对于那些不是“小实体”的人,费用是上述费用的两倍。

专利,商标和版权:基础知识

有1个明确能使您发家致富的出色新概念吗?任何发明家或艺术家在将产品推向市场以前都应该采取关键的步骤-用政府的专利,商标或版权保护它。这三者都为防止模仿者企图使您的想法失败提供法律保护。可是,每个名称都适用于特定类型的知识产权,因此了解差异非常重要。什么叫专利?甲专利保障措施的一定时间内的最初的发明,并通过美国专利和商标局(USPTO)授予。通过授予在专利期限内无惧竞争的生产产品的权利,能够激励公司或个人继续开发创新的新产品或服务。专利共有三种:实用新型专利,植物专利和外观设计专利。实用新型专利一项实用新型专利涵盖了新产品或新产品,新工艺或新机器的创建。它也被称为“发明专利”,禁止其他个人或公司未经同意制造,使用或出售该创作。实用新型专利在专利申请提交后长达20年,可是必须持有人支付定期的维护费。尽管大多数人将专利与机器和设备相关联,但它们也能够应用于软件,业务流程和化学制剂,例如医药产品。植物专利1个工厂的专利保护被复制,出售,或由其别人使用的新的和独特的植物的主要特征。提出申请后20年也很有效。该植物必须是无性繁殖的,且繁殖与原始遗传上相同,并通过诸如root插,鳞茎,分裂或嫁接和出芽的方法进行。外观设计专利1个外观设计专利,而另一方面,适用于制造项目的独特的外观。以具有独特引擎盖或前灯形状的汽车为例。这些视觉元素是汽车标识的一部分,可能会增加其价值。可是,假如不使用专利保护这些组件,则竞争对手可能会复制它们而没有法律后果。自2015年5月以来颁发的外观设计专利,自授予专利之日起,有效期为15年,并且不必须维护费。在此以前发布的专利有效期为14年。(有关更多信息,请参见保护您的想法:您是否应该申请专利?)什么叫商标?与专利不同,商标保护标识产品来源的文字和设计元素。品牌名称和公司徽标是主要示例。1个服务商标相似,不同的是它保障服务,而不是有形货物的供应商。术语“商标”通常同时用于两个名称。侵犯商标权的一些例子非常简单。假如您尝试装瓶饮料并将其命名为可口可乐,甚至使用其徽标中的著名波浪,您都可能会遇到麻烦,由于两者均已受到数十年的保护。可是,商标实际上更进1步,禁止任何与现有商标存在“混淆可能性”的商标。因此,至少与产品或服务相关的企业,假如外观,听起来或与书本上的含义相似,则不能使用符号或品牌名称。假如商标持有人认为侵犯了这些权利,则能够决定提起诉讼。什么叫版权?版权保护“作者作品”,例如著作,艺术品,建筑和音乐。只要版权有效,版权所有者就拥有显示,共享,表演或许可资料的唯一权利。1个值得注意的例外是“合理使用”学说,该学说容许出于学术,教育或新闻报道目的在一定程度上分发受版权保护的资料。从技术上讲,您不必为保护作品而申请版权。一旦将您的想法翻译成有形的形式(例如书,音乐或已发表的研究成果),便会视为您的想法。可是,在出版作品以前或之后的5年内在美国版权局进行正式申请注册,假如您必须上法庭,则能够更轻松地明确您是原作者。版权的期限取决于其创建年份,由于这些年来法律在不断转变。自1978年以来,大多数作品在作者去世后已受到版权保护70年。在那之后,个人作品进入公共领域,任何人都能够未经许可复制。通常,即使资料是由另一家公司出版的,作者也保留版权特权的所有权。可是,此规则有1个重要例外。您根据工作要求为雇主创建的资料(例如,对公司发布的播客的贡献)通常被认为是“雇用作品”。雇主而非您保留版权。假如有灰色区域,您能够尝试在创建作品以前与出版商就版权拥有权进行谈判-只需确保以书面形式就能够了。(有关更多信息,请参阅您不清楚能够版权保护的内容。)底线寻求专利,商标或版权的决定取决于您要保护的知识产权类型。无论是新产品,徽标还是创意作品,在适当的机构中申请注册您的想法都能够协助确保您享受劳动成果。

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